История гражданского права России. Юрий Самонкин

Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу История гражданского права России - Юрий Самонкин страница 7

История гражданского права России - Юрий Самонкин

Скачать книгу

вместе с тем нормы, которые действуют в сфере автономии воли сторон и имеют дополнительный характер, поскольку становятся обязательными для субъектов правоотношений лишь при условии, что стороны не воспользовались предоставленной им законом свободой.

      В основе развития современных национальных систем кодифицированного права, как известно, лежит рецепция римского частного права. Совокупность норм, обозначавшихся в Римской империи термином «частное право», регламентировала отношения, в которых не участвовало государство в качестве носителя публичной власти. Это были отношения, связанные с удовлетворением интересов отдельных, как правило, частных лиц («римских граждан»), и они не затрагивали интересы публичной власти. На определенном историческом этапе они стали регламентироваться с учетом приоритета автономии воли и свободы договора. Еще в античные времена частное право в силу особенностей субъектного состава этих отношений стали называть также гражданским правом, подчеркивая, что предметом регулирования были отношения свободных субъектов права, граждан, между собой.

      Дальнейшее развитие в рамках национальных правовых систем частного права, его упорядочение, кодификация преследовали прагматические цели, которые не всегда совпадали с концептуальными началами, определявшими принадлежность норм к частному или публичному праву. Поэтому сложившиеся принципы систематизации позитивного права не всегда основываются на делении права на частное и публичное. Как отмечал М. М. Агарков, «признаки, по которым мы объединяем отдельные права и соответствующие им обязанности, лежат в совершенно других плоскостях, чем деление права на публичное и частное. Эти признаки носят чисто практический характер и обычно вытекают из тех заданий, которые преследует правовое регулирование тех или иных социальных отношений. Конечно, есть институты, в состав которых входят только частные или же только публичные права. Но, кроме того, есть институты смешанные, которые являются причиной больших затруднений и вечных споров при попытках отнести их к тому или другому отделу права».

      Несмотря на кажущуюся с первого взгляда в силу высокой степени научной абстракции имеющихся теорий схоластичность вопроса о разграничении частного и публичного права, он имеет большое практическое значение в системах, где нормы гражданского права содержатся в «писаном праве». При их применении могут возникать вопросы о юридическом характере этих норм, а также о том, принадлежат ли они к публичному или к частному праву. «Правильность критерия разграничения публичного и частного права, – указывал Б. Б. Черепахин, – важна для правильного понимания живого права, которое непрестанно изменяет свое конкретное содержание, в зависимости от поступательного развития экономики, выливает это свое содержание в более или менее тождественные формы».

      Безусловно, одна из причин отсутствия

Скачать книгу